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  知識產權是全球軟件產業的發展根基。各國法律均已針對知識產權的保護工作做出了具體的規定。可用于保護軟件的知識產權主要有下列四種:專利、版權、商業秘密和商標。這四種知識產權會以不同的形式來保護好軟件。具體來講,專利、版權和商業秘密能夠保護好軟件技術本身,而商標則可用來將上述軟件與市場上其他的軟件產品區分開來。

  從現實情況來看,絕大部分的軟件開發人員會選擇以版權或者專利的形式來為自己的軟件創新成果提供保護。盡管存在著諸多不同之處,但是專利和版權都是用來保護企業或者個人的創新成果不會遭到其他人抄襲和剽竊的利器。通常,版權可用來保護某些概念的具體表現形式。換言之,版權保護的適用范圍是具體的作品,而不是該作品所包含的概念。由世界貿易組織(WTO)負責管理的《與貿易有關的知識產權協定(TRIPS)》已經就“如何為軟件產品提供版權保護”這一問題做出了明確的規定。根據TRIPS中第10條的規定,WTO成員必須要將計算機程序(無論是目標代碼還是源代碼)看成是一種文字作品,并以此來提供版權保護。因此,一旦軟件的開發人員編寫出了新的代碼并將其記錄到某種介質之中,那么上述編碼就可以自動獲得版權保護。而在成為版權所有人之后,上述軟件的開發人員將有權阻止他人在未獲得授權的情況下擅自使用、制造、銷售或者發行已獲得版權的代碼。

  與版權相比,TRIPS似乎并沒有就軟件的專利保護工作做出具體的界定。但是,TRIPS中的第27條也確實為軟件獲得專利保護提供了可能性。根據第27條的規定,只要某件發明能夠滿足可專利性的最低要求,即具備新穎性、實用性以及非顯而易見性,那么無論該發明涉及哪一個領域,其都可以獲得專利保護。與版權所有人一樣,專利所有人也有權阻止他人在未獲得授權的情況下擅自使用、制造、銷售或者發行自己的發明成果。在這里需要指出的是,相比于版權,專利權往往能夠為知識產權所有人提供更加充分和廣泛的保護。而造成這一局面的原因就在于版權保護的范圍通常只會延伸到一種具體的表現形式,而專利的保護范圍則可以涵蓋到發明的核心功能。

  顯然,由于專利能夠提供更加充足的保護,因此軟件的開發人員會更加傾向于以這種形式來為自己的軟件提供保護。不過,與版權保護相比,獲得專利保護的成本肯定會更高一些,因為專利的申請人必須要在每一個需要提供保護的國家或者地區當中提出專利保護申請。

  印度軟件行業的現狀

  目前,有一部分印度的軟件公司對于開展知識產權保護工作一事仍然沒有太多的熱情,理由是這些企業認為完全沒有必要在這件事情上投入太多的精力。出現這一現象的原因就在于很多印度的軟件公司都是在開展所謂的“外包”業務,因此這些企業會先入為主地認定相關軟件的所有權并不歸自己所有。換句話來講,即便上述企業真的創造出了屬于自己的、且能夠獲得知識產權保護的創新成果,它們也不會意識到這一點。因此,本文建議印度的軟件公司應該更加深入地學習了解相關的法律。特別是,印度的版權法律早已明確指出軟件在該國是能夠按照文字作品的分類來獲得保護的。(編譯自www.mondaq.com)

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